趙志紅伏法,“呼格案”的反思仍未結束
時間:2019-07-31 06:57:58 | 來源:大河報 | 作者:

  經最高人民法院核準,7月30日上午,內蒙古自治區呼和浩特市中級人民法院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令,對罪犯趙志紅執行死刑。檢察機關依法派員臨場監督。

  轉發這則新聞時,不少網絡媒體都使用了“‘呼格案’真兇趙志紅被執行死刑”的標題。這顯然是一種誤讀——趙志紅雖然自認為“呼格案”真兇,甚至因此推動了呼格沉冤昭雪的進程,但是,趙志紅的供述并未得到最高法的最終確認。第一、二審裁判認定,被告人趙志紅實施故意殺人、強奸、搶劫、盜竊犯罪事實21起。經復核,最高法院對其中事實清楚,證據確實、充分的17起犯罪事實予以確認,另外4起犯罪事實則不予確定,其中就包括引發呼格悲劇的“4·9”女尸案。

  針對趙志紅案,最高人民法院刑五庭負責人日前接受媒體采訪時表示,我國刑事訴訟法規定,判處案件要重證據,不輕信口供,“指向趙志紅作案的證據只有其供述,而其供述與在案其他證據存在諸多且重大的矛盾或差異,不能根據這樣的供述認定趙志紅實施本起犯罪事實。”該負責人特別強調,對4起犯罪事實不予確認,是基于證據不足的狀況而作出的法律推定,并不一定符合客觀實際。換句話說,雖然趙志紅未被認定為“呼格案”真兇,但并不能排除他的作案嫌疑,只不過,現有的法律證據不足以支撐有罪的裁決。

  無論趙志紅是否“呼格案”真兇,都不影響最終對他作出死刑裁決,劣跡斑斑、身負10條人命的他,可謂咎由自取、死有余辜。盡管如此,最高法審慎的態度依然表露出對法治原則的堅守,以及對嫌疑人合法權益的維護。對于一個罪大惡極的犯罪嫌疑人,是否有必要如此小心謹慎地維護其本人可能都不在乎的合法權益?答案顯然應該是肯定的。司法審判的原則是“讓無辜者免于受冤,讓有罪者罰當其罪”。即使面對罪大惡極的嫌疑人,也要確保證據確鑿前提下的罪罰相當,而這也正是“讓無辜者免于受冤”的必要條件。

  以法律的眼光去看,“呼格案”本身就充滿了程序瑕疵:在沒有充足證據的前提下,僅憑一句輕描淡寫的“血型相同”就斷言“鎖定真兇”,其背后遵從的邏輯是“疑罪從有”;呼格吉勒圖自己的供述不僅前后頗多矛盾,而且很有可能遭到了刑訊逼供。盡管證據缺失、供詞錯漏頻出,但因為一紙口供使“呼格案”迅速被辦成“鐵案”——從命案發生,到呼格吉勒圖被執行死刑,只有短短62天,其中包括警方立案偵查、中院一審開庭、被告人上訴、高院二審裁決全過程。回首這段塵封已久的往事,令人感受到的不是司法部門的雷厲風行,而是一種對公民生命的漠視,在一片疑問聲中,一個年輕的生命就那樣帶著滿腹委屈走向了盡頭。

  以此來審視“趙志紅案”,司法審判的最大改變就在于堅持“疑罪從無”、尊崇證據至上。在過去很長時間的刑事司法實踐中,口供往往被稱為“證據之王”,為了追求口供,刑訊逼供等非法手段因此屢禁不止。“呼格案”的悲劇,在很大程度上正源于此。雖然趙志紅自認為“呼格案”真兇,但在證據不足的前提下,趙志紅本人的口供并沒有成為定罪論罰的依據,這本身就是一種巨大的進步。“呼格案”偵辦過程中疑點重重,但并不妨礙辦案人員輕易作出結論,其關鍵就在于辦案人員基于“疑罪從有”的主觀判斷。相比之下,復核“趙志紅案”的過程中,最高法并沒有因為嫌疑人自證其罪而放松審核,盡管趙志紅仍有很大作案嫌疑,證據的缺失仍不足以斷定他就是真兇。

  從1996年“呼格案”發生,到如今趙志紅認罪伏法,時間已經過去了23年,太多事情已悄然發生了改變。就刑事審判而言,最令人欣慰的莫過于“疑罪從有”被“疑罪從無”替代,證據確實、充分原則已取代了“口供至上”。趙志紅未被認定為“呼格案”真兇,這不是為了減少惡人的罪行,而是為了彰顯法治的原則,避免悲劇的再次發生。換一種角度來看,既然趙志紅未被認定為“呼格案”真兇,那也意味著“呼格案”真兇或許另有其人。

  趙志紅雖然認罪伏法,“呼格案”仍然不能蓋棺論定,這一足以載入中國司法史冊的案件,依然有太多謎團亟待解開,其所引起的反思也遠遠沒有平息。作為一個注定被人長久銘記的法治坐標,“呼格案”的意義不僅在于對一樁冤案的平反,更在于將司法權力關進制度的籠子里,讓正義不再“遲到”。

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